Кто имеет право оспорить наследство по завещанию и как это сделать? Супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга Оспаривание сделок общества после смерти наследодателя

На случай, когда один из участников сделки умер и реституция невозможна, поскольку возвращать полученное по сделке некому, суды считают возможным причитающееся по недействительной сделке исполнение возвращать в наследственную массу гражданина. Иными словами, все полученное по недействительной сделке и причитавшееся к возврату в порядке реституции умершему гражданину возвращается в связи с его смертью в состав наследственной массы и наследуется его наследниками.

Так, применяя последствия недействительности сделки, подлежащее возврату в порядке реституции имущество (квартиру, переданную в свое время третьим лицам по недействительному договору дарения) признал наследственной массой в связи со смертью одной из сторон недействительной сделки (Апелляционное Московского городского суда от 28.09.2012 по делу N 11-19340).

В другом деле, признавая недействительным договор купли-продажи, обязал каждую из сторон вернуть другой стороне все полученное по недействительной сделке, а в связи со смертью одной из сторон - ее наследникам (Апелляционное Воронежского областного суда от 05.02.2013 N 33-506).

Аналогичным образом и в деле по иску страховой компании к банку признал недействительным заключенный с умершим договор страхования. По этому договору банк, выдавший умершему гражданину кредит, выступал в качестве выгодоприобретателя. Гражданин, заключая договор, сообщил о себе ложные сведения об отсутствии заболеваний и проблем со здоровьем, скрыл факт болезни эпилепсией и нахождение на условиях дневного стационара в психиатрической больнице, что имело существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Указанные обстоятельства послужили основанием для оспаривания договора страхования как недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана (п. 1 ст. 179 ГК РФ).

Признал по данному основанию договор страхования недействительным, при этом обязал страховую компанию вернуть наследнику страхователя все уплаченные страхователем страховые премии с целью возврата сторон в первоначальное положение. В рассматриваемой ситуации обязать стороны недействительной сделки вернуть друг другу все полученное по ней с целью приведения их в первоначальное положение не представлялось возможным в связи со смертью страхователя. Впрочем, наличие наследника позволяет взыскать со страховой компании страховые платежи как полученные ею по недействительной сделке в пользу наследника (Определение Московского городского суда от 04.10.2011 по делу N 33-31761).

И арбитраж туда же

Позиция о праве наследников оспаривать сделки, совершенные наследодателем и не оспоренные им самим при жизни, получила поддержку и в практике арбитражных судов. Наиболее показательно в этом плане дело, которое недавно было передано на пересмотр в Президиум ВАС РФ по поводу оспаривания гражданкой сделок своего умершего супруга по распоряжению долями в хозяйственном обществе.

Один гражданин создал общество с уставным капиталом 10 тыс. руб., потом в состав участников принял другого гражданина, увеличив уставный капитал общества за счет вклада нового участника на 10 тыс. руб. После этого он вышел из состава участников, получил действительную стоимость своей доли, которая по решению оставшегося в обществе участника была перераспределена ему.

Вышедший из общества участник находился в браке на момент совершения названных сделок, впоследствии его супруг умер. В дальнейшем наследники умершего супруга обратились с иском в Суд о признании сделки по выходу из состава участников гражданина, являвшегося супругом их наследодателя, недействительной, указав в обоснование своих требований на то, что не было получено согласие умершего супруга.

Коллегия судей ВАС РФ, передавая дело в Президиум ВАС РФ по заявлению наследницы, отметила следующее. В силу п. 1 ст. 1176 ГК РФ, ст. 34 Семейного кодекса РФ, п. 8 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в состав наследства умершего супруга входит соответствующая часть доли в обществе с ограниченной ответственностью, принадлежащая другому супругу.

Из правила об универсальном правопреемстве при наследовании следует, что наследник обладает теми же правами, какими обладал наследодатель, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью наследодателя (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ), и может защищать нарушенные права. Поэтому наследник умершего супруга вправе оспорить сделки, которые мог бы оспорить наследодатель, в том числе и по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 35 СК РФ.

Указанной норме права сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового участника с внесением им дополнительного вклада в уставный капитал общества может рассматриваться как сделка, противоречащая п. 2 ст. 35 СК РФ, поскольку такое действие является по существу распоряжением общим имуществом супругов, влекущим уменьшение размера доли участия супруга в обществе.

Выход супруга из общества с последующим распределением перешедшей доли к обществу доли другому участнику (или третьему лицу) также является распоряжением общим имуществом супругов и может рассматриваться как сделка, противоречащая п. 2 ст. 35 СК РФ. Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску другого супруга или его наследника, если имеются доказательства, что приобретающий долю участник знал или заведомо должен был знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Наследник супруга в таких случаях на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ вправе требовать присуждения ему части доли в обществе или действительной стоимости этой части от участника, приобретшего долю, в размере, который мог бы требовать умерший супруг при разделе общего имущества супругов (ст. 39 СК РФ).

В случае отсутствия у участника перешедшей к нему доли ввиду ее дальнейшего отчуждения (или перераспределения долей иным образом) наследник супруга вправе требовать восстановления корпоративного контроля от последующего приобретателя такой доли в соответствующей причитающейся ему части, если докажет его недобросовестность, либо взыскания стоимости части доли с участника, который произвел последующее отчуждение доли.

Кроме того, как разъяснила коллегия судей ВАС РФ, такая сделка может быть оспорена по мотиву ее притворности (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Сделка по введению в состав участников общества гражданина и сделка по выходу другого участника, который был единственным участником до принятия нового, могут прикрывать собой сделку отчуждения доли в размере 100% уставного капитала общества новому участнику, то есть являются притворными.

Распределение наследственной массы происходит по завещанию или по закону (при отсутствии завещательного документа). Процесс наследования не всегда проходит гладко, зачастую претенденты на получение имущества умершего гражданина, считают, что их права ущемлены, и пытаются оспорить распределение наследственной массы.

Восстановление нарушенных прав происходит в судебном порядке по инициативе заинтересованных сторон (правообладателей, чьи права нарушены). Спорные ситуации, как правило, возникают при распределении наследственного имущества в соответствии с завещанием.

Правообладатели, чьи интересы не были учтены собственником имущества, оспаривают подлинность завещательного документа и соответственно право собственности на имущество со стороны других наследников.

При наследовании по закону, вопросы оспаривания возникают при появлении наследника, о котором ранее было неизвестно или информация о его существовании умышленно скрывалась другими наследники.

Процедура оспаривания завещания распространена. Наследники, не указанные в завещании пытаются отстоять свои права на имущество умершего гражданина через суд. Процедура оспаривания завещания регламентирована нормами гражданского законодательства.

Положительный исход дела возможен только при наличии веских оснований:

  • имущество, указанное в завещании, не является собственностью наследодателя;
  • недееспособность собственника имущества в период составления завещательного документа;
  • документ составлен с нарушением процедурных требований (не подписан завещателем, не указана дата составления и т. д.);
  • на завещателя в момент составления завещания оказывалось физическое или психологическое давление;
  • завещатель не предусмотрел выделение обязательной по закону доли для наследников.

Признать завещание недействительным вправе только законные правообладатели после смерти наследодателя. Чтобы начать процедуру оспаривания, завещание должно быть уже оглашено нотариусом и доведено до сведения всех заинтересованных лиц.

Даже если кому-то из наследников стало известно о наличии серьезных оснований для опротестования завещания (нарушения требований закона, процедурные ошибки), оспорить документ можно только после его официального оглашения.

Для грамотного отстаивания своей позиции в суде необходимо запастись неопровержимыми доказательствами, подтверждающими факты недействительности завещания. В случае возникновения сомнений в дееспособности завещателя, следует инициировать проведение посмертной медицинской экспертизы на предмет психического состояния здоровья наследодателя.

Также представить медицинские справки о заболеваниях завещателя, не позволивших ему адекватно оценивать свои действия в период составления завещания.

Зачастую в ходе судебного разбирательства рассматриваются свидетельские показания, подтверждающие или опровергающие позицию заинтересованных лиц. При наличии веских оснований, судом принимается решения об аннулировании завещания в целом или в конкретной части.

Законодательством предусмотрены ситуации оспаривания завещания после принятия наследства правообладателями. В данном случае в расчет берется исковая давность по наследственным делам – 3 года со дня смерти собственника имущества. В отдельных ситуациях срок исковой давности будет рассчитываться от момента, когда правообладатель узнал о том, что его права нарушены при оформлении завещания.

Положительное судебное решение влечет недействительность всех ранее выданных документов на наследственную собственность. Далее процесс распределения наследства будет осуществляться в силу закона, невзирая на наличие завещания. Если завещание отменено в части, каждый конкретный случай будет рассматриваться судом отдельно.

При выделении по закону обязательной доли правообладателю, наследственное имущество наследников, предусмотренных в завещании, будет уменьшено на суммарную стоимость этой доли.

Оспаривание наследства по закону

При оспаривании наследства по закону применяется индивидуальный подход, исходя из конкретной ситуации. При признании правообладателя недостойным, право на получение наследственного имущества получают последующие наследники в рамках очередности.

В судебной практике известны случаи вынесение решения о признании недостойными всех претендентов на наследство одной из очередей. Право наследования в этой ситуации переходит к правообладателям последующих очередей наследства.

Основания опротестования наследства по закону (недостойные наследники):

  • неправомерные действия претендента на наследство в отношении других правообладателей в целях более выгодного распределения долей;
  • гражданин, претендующий на наследство, не участвовал в жизни наследодателя в последние годы его жизни;
  • отец и мать умершего гражданина лишены родительских прав в судебном порядке.

Согласно требованиям статьи 1117 ГК РФ наследники, признанные судебным решением недостойными, не вправе претендовать на получение наследственного имущества.

Оспаривание обязательной доли в наследстве

Гражданин, являющийся собственником имущества, вправе распорядиться им по своему усмотрению. Однако законом предусмотрены исключения из этого правила, когда речь идет о лишении права получить имущество покойного близкими родственниками либо лицами, чьи интересы требует дополнительной защиты со стороны государства.

Получатели обязательной доли:

  • малолетние дети (до 18 лет);
  • дети-инвалиды;
  • супруг или супруга;
  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • лица, проживающие на иждивении завещателя более года.

Для вышеуказанной категории лиц, законом предусмотрена защита в виде выделения обязательной доли имущества (50% от положенной по закону части наследства при стандартной процедуре наследования), в независимости от воли покойного.

Кто может оспорить наследство

Категория лиц, имеющих право инициировать процедуру оспаривания наследства, указана в статье 1131 ГК РФ. Заинтересованным в оспаривании распределения наследственного имущества может быть лицо, чьи права, по его мнению, были нарушены.

В судебные органы с подобными заявлениями могут обратиться наследники:

  • первой очереди (супруги, родители, дети наследодателя);
  • второй очереди (сестра, братья, дедушки, бабушки);
  • третьей очереди (братья и сестры родителей наследодателя, двоюродные сестры и братья);
  • четвертой очереди (прабабушка, прадедушка);
  • пятой очереди (двоюродные дедушки и бабушки, внуки);
  • шестой очереди (двоюродные тети и дяди);
  • седьмой очереди (мачеха, отчим, падчерица, пасынок).

Важно знать, что право оспаривание переходит к наследникам последующих очередей при отсутствии или признания недостойными первоочередных правообладателей.

В случае, если все правообладатели отстранены от принятия наследства в судебном порядке, наследственная масса собственника переходит в распоряжение государства.

Основания для оспаривания наследства

Вопросы оспаривания наследства по причине ущемления интересов правообладателей распространенное явление. Обжалование в судебном порядке происходит как в отношении завещательного документа, так и процедуры наследования в силу закона.

Распределение наследства по закону оспаривается по следующим причинам:

  • опечатки в формировании документов;
  • пропуск периода принятия наследства по обстоятельствам, независящим от воли правообладателей;
  • наличие наследников, не предусмотренных при распределении наследства;
  • разглашение ранее неизвестных сведений из жизни претендентов на наследство.

Опротестовать распределение наследственных долей имущества, указанных наследодателем, можно только после признания завещания недействительным в ходе судебного разбирательства.

Законодательством определены 2 вида оспаривания завещаний (по группам оснований).

1 вид – оспаривание в силу нарушения общих принципов оформления сделок:

  • мнимая сделка (заключенная для вида);
  • притворная сделка (завуалированная процедура с целью скрыть истинные намерения сторон сделки);
  • соглашение, нарушающее требования закона;
  • составление документа (завещания) в недееспособном состоянии;
  • завещание, написанное в состояние алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ;
  • составление завещательного документа несовершеннолетним гражданином;
  • составление завещания лицом, введенным в заблуждение (обман, подлог и т. д.);
  • составление завещание под угрозой физического и психологического насилия.

2 вид – оспаривание фактов, имеющих прямое отношения к оформлению завещаний:

  • отсутствие чрезвычайных факторов, в результате которых возникает необходимость составления закрытого завещания;
  • завещание, написанное в чрезвычайных обстоятельствах без свидетелей;
  • направление в адрес нотариальной конторы закрытого завещания, не подтвержденное свидетельскими показаниями;
  • допущены грубые ошибки в оформлении документа;
  • отсутствие обязательных реквизитов завещательного документа (даты составления, подписи, места написания);
  • завещание заверено лицом, не имеющим нотариальных полномочий;
  • оформление нескольких завещаний. Принимается во внимание тот завещательный документ, который написан позднее всех прочих.

Оспаривание наследства в судебном порядке

Правообладатель, интересы которого не соблюдены при распределении наследственной массы, вправе обратиться в судебные органы для восстановления нарушенных прав.

Для правильного и грамотного составления обращения в суд, необходимо придерживаться следующих правил:

  • указать место нахождения судебной инстанции;
  • адрес проживания и дату рождения участников процесса;
  • ФИО, дата рождения и смерти, адрес последнего места проживания (регистрации) собственника имущества;
  • информацию о нотариусе, открывшем наследственное дело;
  • документ должен быть подписан истцом с указанием даты составления.

При имеющихся сомнениях в подлинности завещательного документа, наследники вправе инициировать проведения специальной экспертизы.

Для этого понадобятся следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность инициатора экспертизы;
  • свидетельство о смерти собственника имущества;
  • копия завещательного документа;
  • документы, доказывающие родственную связь с умершим гражданином.

К документам, подтверждающим возможность оспаривания наследства, относятся:

  • медицинские справки (о прохождение наследодателем лечения психических заболеваний в условиях стационара, о наличии алкоголизма или зависимости от психотропных препаратов, рецепты на приобретение препаратов, влияющих на психику);
  • заключение эксперта о посмертно проведенной экспертизе на основании медицинских документов о состоянии здоровья в период жизни наследодателя;
  • подтверждение свидетелей неадекватного состояния наследодателя;
  • доводы почерковедческой экспертизы о наличии поддельной подписи в завещании;
  • подтверждение неправомерности совершения нотариальных действий лицом, не обладающим данными полномочиями;
  • подтверждение ложности представленных ранее свидетельских показаниях.

Исковое заявление и документы, подтверждающие правоту заявителя, в суде будут рассмотрены при условии уплаты государственной пошлины. Согласно статье 333.19 НК РФ сумма госпошлины составляет 300 рублей. Квитанцию об уплате госпошлины необходимо приложить к заявлению и комплекту документов, направляемых для рассмотрения в суде.

После аннулирования завещания в судебном порядке, правообладатели вступают в наследство по закону. Эта процедура начинается с подачи соответствующего заявления в нотариальную контору.

В процессе рассмотрения наследственного дела происходит перераспределения имущества умершего гражданина между его наследниками и оформление соответствующих свидетельств о праве наследования в установленные законом сроки (полгода с даты смерти собственника).

Сроки оспаривания наследства

Процедура оспаривания наследства проводится только после смерти наследодателя в определенные законодательством сроки (статья 181 ГК РФ):

  • 3 года с момента обнаружения фактов, свидетельствующих о недействительности завещания. Составление завещания с нарушением закона (недееспособным лицом; гражданином, имеющим психическое заболевание; указание недостоверных сведений и т. д.);
  • 1 год с момента обнаружения противоправных действий по отношению к собственнику имущества. Составление завещания наследодателем происходило под воздействием угроз, физического, психологического насилия или вследствие введения в заблуждение.

В случае нарушения своих прав при распределении наследства, необходимо сразу же обращаться в судебные органы. Практика показывает, что большинству правообладателей удается отстоять свои интересы в суде, закон встает на сторону незащищенных и незаслуженно обделенных граждан.

Даже после смерти мужа или жены грамотно составленный брачный договор может продолжать действовать , защищая тем самым имущественные права пережившего супруга. Его наличие существенно облегчает и ускоряет процесс распределения наследства между родственниками умершего и его второй половиной.

При составлении соглашения важно соблюсти отсутствие оснований, по которым его в судебном порядке можно признать недействительным . Только учитывая вышеизложенное, брачный договор может стать гарантом ваших имущественных прав .

Действует ли брачный договор после смерти одного из супругов

Для того чтобы разобраться в этом непростом вопросе следует обратиться к ст. 16 СК РФ, в которой определены основания для прекращения брака, к которым относятся:

  • смерть одного из супружеской пары или признание его умершим по решению суда;
  • расторжение брака по заявлению супругов или одного из них.

Таким образом, кончина мужа или жены практически служит основанием прекращения брачного договора (ст. 43 СК РФ), за исключение случаев, когда в тексте договора имеются положения, распространяющие свое действие на имущественные права и обязанности супругов после развода или смерти одного из них.

Так, если соглашением установлен режим раздельной собственности , то и после смерти одного из супружеской пары, имущество, принадлежащее в браке пережившему мужу или жене, будет принадлежать только ему и при определении наследства в его состав не войдет.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что брачный договор или отдельные его позиции могут действовать после смерти супруга(и), но при этом следует учитывать следующее:

  • В нем не следует определять права, возникновение которых связаны со смертью мужа или жены. Так как в этом случае в действие вступают нормы наследственного права, а договор может быть признан недействительным .
  • При составлении документа особое внимание следует обратить на срок его действия и на последствия, которые наступают в случае прекращения брака, в том числе по причине ухода из жизни одного из супругов.

Раздел имущества в случае смерти супруга при наличии брачного договора

Раздел имущественных прав в случае смерти одного из супругов при наличии брачного договора подразумевает под собой определение наследственного имущества , полагающегося близким родственникам умершего по закону и части имущества, которое по договору остается в собственности пережившего супруга и не подлежит включению в наследственную массу .

Если на определенное имущество брачным договором установлен режим раздельной собственности, то супруг, приобретает право собственности на это имущество с того времени, когда заключен договор или, когда приобретена оговоренная соглашением собственность.

Право собственности остается неизменным в случае прекращения брака, в том числе по причине смерти другого супруга.

В суд обратилась Захарова А.П. с исковым заявлением, в котором излагала следующее: ее отец Захаров Н.П. состоял в браке с Захаровой К.И. Будучи супругами они заключили брачный договор, по которому квартира, купленная ими совместно на имя жены, являлась только ее собственностью, на остальное имущество договор не распространялся. Истица заявила требование о признании брачного договора недействительным, в связи с тем, что брачные отношения прекращены смертью ее отца и просила суд включить квартиру в наследственную массу наряду с другим имуществом.

Суд, изучив материалы дела, требования истицы отклонил, мотивировав это тем, что право собственности на квартиру у Захаровой К.И. возникло с момента заключения брачного договора. Прекращение брачных отношений по причине смерти ее супруга не является основанием для оспаривания этого факта. По решению суда истице полагается ½ имущества умершего, без включения в это имущество квартиры, принадлежащей Захаровой К.И. по договору.

Грубой ошибкой являются попытки включить в договор элементы завещания. В этом случае он будет признан ничтожным , а распределение имущественных прав между супругом умершего и его близкими родственниками будет осуществлено по закону согласно гл. 63 ГК РФ.

Признание брачного договора недействительным в случае смерти супруга

После смерти мужа или жены брачный договор, заключенный между ними может быть оспорен наследниками умершего. Целью родственников, решившихся обратиться в суд с иском о признании договора недействительным , будет стремление увеличить свою долю в наследстве.
Если супругам при составлении документа удалось:

  • обойти условия признания сделки недействительной, как установленные семейным кодексом (ст. 44 СК РФ), так и общие для всех сделок (гл. 9 параграф 2 ГК РФ);
  • договор составлен с соблюдением всех правил законности;
  • имеет письменную форму и заверен у нотариуса.

В указанных выше случаях они могут быть спокойны, что их волеизъявление не будет оспорено близкими родственниками, в случае кончины кого-либо из них.

Так же еще раз подчеркнем, что причиной недействительности или ничтожности брачного договора могут быть включенные в него положения, касающиеся алиментов на детей , раздела наследственного имущества, попытка урегулировать личные взаимоотношения.

Недействительным будет признан договор, заключенный под давлением, угрозами, если одна сторона намеренно ввела в заблуждение другую. Единственный момент, что данные факты должны будут доказывать в суде родственники умершего, а это будет достаточно сложно сделать ввиду отсутствия обманутого человека. А доказательства должны быть достоверными и неопровержимыми.

Ничтожным по своей сути будет договор, заключенный в гражданском браке . Так как в соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором можно урегулировать имущественные права лиц, желающих вступить в брачный союз или уже являющихся законными мужем и женой.

Судебная практика оспаривания брачного договора после смерти одного из супругов

Если супружеская пара оказалась предусмотрительной и помимо урегулирования своих имущественных отношений брачным контрактом , предусмотрела интересы наследников , составив завещание, то вопросы об оспаривании договора отпадут сами собой.

Зачастую, вопрос с наследниками остается нерешенным. В результате родственники умершего и переживший супруг сталкиваются с необходимостью определения их прав на имущество в судебном порядке. Конечно, если не представляется возможным, договорится в рамках закона мирным путем.

На практике наследники довольно часто пытаются оспорить брачный договор . Так как признание его недействительным ведет к увеличению доли в наследстве. Как уже раньше говорилось, оснований для этого много как общих, так и вытекающих из норм семейного права. Поэтому к составлению данного документа нужно подходить серьезно, прибегая к помощи юристов.

В суд обратился Давыдкин Т.С., с иском, в котором просил, признать брачный договор, заключенный между его отцом и мачехой недействительным. По договору мачеха становилась собственником квартиры, автомашины и земельного участка, приобретенных в браке, в случае прекращения брачных отношений. Давыдкин мотивировал тем, что в договоре не было указания на приобретение права собственности на вышеуказанное имущество в случае смерти. В связи с чем, по его мнению, имущество его отца должно быть унаследовано по закону без учета брачного договора.

Судом было отказано в удовлетворении иска. В своем решении судья пояснил следующее: учитывая ст. 16 СК РФ, одним из оснований прекращения брачных отношения является смерть мужа или жены. Исходя из этого, условие договора о приобретении права собственности на указанное имущество в связи с прекращением брака было соблюдено. Истцу была определена ½ имущества, на которое не распространяется действие брачного договора.

В данном случае документ был составлен грамотно, но есть множество примеров, когда судебным решением договор признается недействительным целиком или в части.

В суд обратилась Кудряшова Л.П. с заявлением о признании брачного договора, заключенного между ее матерью и отчимом недействительным. В заявлении она пояснила, что по соглашению, достигнутому ими, отчим становился собственником жилого дома, приобретенного в браке, после прекращения брачных отношений. Учитывая это, он уклоняется от раздела дома по закону о наследовании. Истица пояснила, что, по ее мнению, договор должен быть оспорен, так как при жизни матери супруги не успели заверить его у нотариуса.

Суд требования истицы удовлетворил полностью. Так как брачный договор подлежит обязательному нотариальному заверению (ст. 41 СК РФ). В противном случае он признается недействительным. Спорное имущество полностью вошло в наследственную массу, и было разделено в соответствии с гл. 63 ГК РФ.

Таким образом, брачный договор, как и любую сделку, нельзя отнести к неоспоримым документам. Как при жизни супругов, так и после смерти одного из них его можно признать недействительным по заявлению одной из сторон договора или наследников умершего.

Вопросы наших читателей и ответы консультанта

С мужем заключили брачный договор о раздельном режиме собственности. В настоящее время он смертельно болен. От первого брака супруг имеет двоих детей. Меня интересует вопрос, каким образом будет распределено наследственное имущество между мной и детьми мужа в том случае, если он так и не оформит завещание?

Так как Вы заключили договор о раздельном режиме собственности, то все имущество, приобретенное Вами в браке и оформленное на Вас, останется Вашей собственностью и в наследственную массу не войдет. Наследство будет состоять только из имущества супруга, которое будет разделено поровну между Вами и его детьми (ст. 1142 ГК РФ).

Месяц назад у меня умер муж. В браке мы купили загородный дом, оформили его на мое имя и заключили соглашение, по которому права на дом принадлежат только мне. После смерти мужа его дети от первой жены заявили, что собираются обратиться в суд, чтобы признать договор недействительным, так как, по их мнению, он существенно нарушил их права, к тому же прекратил свое действие в связи со смертью их отца. Могут ли они оспорить мои права на дом в суде?

По договору Вы приобрели право собственности с момента подписания и нотариальной регистрации документа. Это свершившийся факт, который обратной силы не имеет. Дети могут рассчитывать на долю в остальном имуществе, на которое не распространяет свое действие брачный договор.

Имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью мужа и жены. Однако после смерти одного из них зачастую возникают спорные ситуации. Разберемся в статье, как определяется и оформляется супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга.

Все имущество, нажитое супругами в период брака, признается их совместной собственностью. Исключение – наличие брачного договора, в котором прописано иное, или соглашения, включающего в себя указание на раздел имущества.

В общем порядке совместным имуществом считается:

  • доходы мужа и жены, полученные от любого вида деятельности;
  • нецелевые социальные пособия и пенсии;
  • движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, вклады, доли в капитале коммерческих организаций, если эти вещи приобретались из общего дохода;
  • иное имущество, нажитое во время законного брака.

Не имеет значения, на чье имя приобретались предметы, кем конкретно вносились деньги и на кого они оформлены. Главное, что на момент покупки брак был официально зарегистрирован органами ЗАГС.

Все вышеперечисленное касается имущества, приобретенного возмездно супругами. Если что-либо было получено по наследству или дарственной, то оно не будет являться совместной собственностью. То же самое касается вещей, предназначенных для индивидуального пользования, кроме драгоценностей и предметов роскоши. Это регламентировано ст. 36 СК РФ.

После смерти мужа или жены второй супруг имеет право на часть совместного имущества, нажитого в браке. Доли супругов равны и составляют по 50 % на каждого. В наследственную массу войдет только часть имущества, принадлежащая умершему супругу.

К примеру, у мужа и жены есть дом, приобретенный по договору купли-продажи в период брака. После смерти одного из супругов в наследственную массу войдет только часть дома, принадлежавшая ему, то есть половина. Вторая половина остается за пережившим супругом и в наследство не войдет.

Этот супруг также участвует в разделе наследственной массы. Допустим, у наследодателя есть сын и жена. Они оба являются и поделят половину дома поровну. В итоге, в собственности жены будет ее законная половина и ½ от части дома, принадлежавшей мужу. Сын получит ¼ часть от всего дома.

Обязательная доля супруга по закону

Наследование может происходить по закону или завещанию. Если последней волей умерший лишил мужа/жену наследства, выделение обязательной супружеской доли все равно произойдет. Лишить этой законной части общей собственности невозможно.

Также возможна ситуация, когда супруг не учитывает, что часть собственности принадлежит мужу/жене при составлении завещания. К примеру, завещает детям всю квартиру, не учитывая, что половина жилплощади принадлежит супругу. В этом случае завещание оспаривается в судебном порядке или вопрос регулируется мировым соглашением с наследниками.

Не путайте право на обязательную долю в наследстве по ст. 1149 ГК РФ и обязательную супружескую долю – юридически это разные понятия. Согласно этому нормативному акту, нетрудоспособный супруг вправе получить долю в наследственной массе, равную не менее половине от части наследства, которая была бы положена ему как наследнику первой очереди.

К примеру, у женщины есть квартира, приобретенная до вступления в брак. Наследниками по закону являются ее муж и дочь. Женщина составила завещание, согласно которому квартира переходит в собственность дочери, а мужу не достается ничего. Однако муж ранее утратил трудоспособность. По этой причине он вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве, а именно ¼ квартиры – половина от части наследства, которую он бы получил, если бы жена его не лишила этого права завещанием.

Муж/жена могут быть лишены обязательной доли, если по решению суда признаны . Но и в этой ситуации они не могут быть лишены супружеской доли.

Как получить супружескую долю?

Чтобы принять наследство после смерти мужа/жены, воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной далее.

Этап 1. Выяснение порядка наследования

Имущество может быть распределено по закону или завещанию. Если есть завещание, деление наследственной массы произойдет в соответствии с его содержанием. Исключением будет только ситуация, когда реализуется право на обязательную долю. Согласно ст. 1149 ГК РФ, наследодатель не может лишить права на получение наследства следующих лиц:

  • несовершеннолетний или нетрудоспособных детей;
  • нетрудоспособных родителей;
  • нетрудоспособного супруга;
  • иждивенцев, находившихся на содержании наследодателя.

Если завещания нет, наследование произойдет в порядке, предусмотренным законом. Здесь будет действовать очередность, установленная гражданским законодательством (ст. ст. 1142-1145).

Родственники, относящиеся к одной очереди, наследуют имущество в равных долях. Если наследники одной очереди отсутствуют, право переходит к лицам из последующих очередей. К первоочередным наследникам относятся дети, родители и супруг.


Если наследники не планируют оспаривать доли, нет соответствующего решения суда или брачного договора, то в наследственную массу будет включена половина совместно нажитого имущества супругов. Эта часть будет унаследована мужей/женой единолично или распределится между всеми наследниками первой очереди в равных долях.

Этап 2. Принятие наследства

Чтобы принять наследство, необходимо обратиться к нотариусу, занимающемуся наследственным делом, и написать соответствующее заявление – о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство. Как правило, обращаться следует в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя.

Вид подаваемого заявления гражданин вправе выбрать самостоятельно. Однако рекомендуется изъявить просьбу о выдаче свидетельства, так как оно автоматически предполагает, что наследник принял свою часть имущества, даже если об этом нет отдельного документа.

Принять наследство можно в течение полугода с даты открытия наследственного дела. Она совпадает с датой, указанной в медицинском заключении о смерти или решении суда.

Если шестимесячный срок был пропущен, восстановить его можно только в судебном порядке. Для удовлетворения иска потребуется доказать в суде, что срок был пропущен по уважительной причине. Например, в связи с тяжелой болезнью или длительном проживании за границей без возможности выезда.

Уважаемые читатели! Мы рассказываем о стандартных методах решения юридических проблем, но ваш случай может быть особенным. Мы поможем найти решение именно Вашей проблемы бесплатно - попросту позвоните к нашему юристконсульту по телефонам:

Это быстро и бесплатно ! Вы также можете быстро получить ответ через форму консультанта на сайте.

Этап 3. Подготовка документов для оформления

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на основании определенных документов. К числу требуемых бумаг относятся:

  • документы, подтверждающие факт смерти – свидетельство о смерти, решение суда;
  • бумаги, выступающие основанием для призвания к наследованию – завещание, свидетельство о заключении брака;
  • документы, подтверждающие наличие права собственности наследодателя на имущество – свидетельство, выписка из ЕГРН и т.д.;
  • заключение независимого оценщика о стоимости имущества или подтверждение стоимости, полученное от уполномоченных организаций (к примеру, БТИ).

Выдача свидетельства о наследовании облагается государственной пошлиной. Ее размер для ближайших членов семьи, к которым относится супруг, составляет 0,3 % от стоимости наследства, но не более 100 тыс. рублей.

Это не исчерпывающий перечень документов. Нотариус вправе потребовать по мере необходимости и иные бумаги.

Этап 4. Получение свидетельства о праве на наследство

Свидетельство выдается после полугода с даты смерти наследодателя. Получить его нужно у нотариуса после предоставления требуемых документов.

Свидетельство о наследстве может быть выдано до истечения полугода. Для этого у нотариуса не должно быть сомнений, что других наследников, которые могут обратиться за оформлением доли, больше нет.

Выделение супружеской доли – соглашение или иск

В наследственных делах нередко возникают споры. Порой сложно определить принадлежность имущества к числу совместно нажитого. К примеру, если автомобиль был подарен мужем жене, разумеется, без составления дарственной, то по закону он является совместным имуществом супругов, так как приобретался в браке. Однако жена считает его своей собственностью, что вполне обосновано.


При возникновении спорных ситуаций есть два выхода:

  1. Заключение соглашения в письменной форме о разделе наследственной массы.
  2. Обращение в судебные органы с иском об оспаривании порядка деления наследства.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Заключение соглашения

Гражданским законодательством предусмотрена возможность свободного заключения договоров между гражданами (ст. 421 ГК РФ). Если это не будет противоречить действующим законодательным нормам, наследники вправе заключить любое соглашение о разделе наследственной массы.

Соглашение оформляется письменно. Необходимо довести его до сведения нотариуса, о чем специалист поставит на документе соответствующую отметку. Без нотариального заверения соглашение не будет иметь юридической силы.

Посредством соглашения может быть выделена обязательная супружеская доля. Текст и форма не имеет указаний в законодательстве. По сути, это изложенные на бумаге договоренности членов семьи о распределении собственности наследодателя.

Однако не всегда родственникам удается договориться мирным путем. Чаще всего приходится обращаться в суд.

Подача искового заявления

Иск о выделении обязательной супружеской доли имеет строго установленную форму. В противном случае он не принимается судебными органами к рассмотрению.

Исковым требованием будет защита имущественных прав в отношении совместно нажитого имущества в браке с умершим супругом. Истец – муж/жена наследодателя, ответчики – остальные наследники.

Исковое заявление должно содержать следующие сведения:

  • наименование судебного учреждения;
  • данные истца и ответчиков – ФИО, контактная информация, адрес регистрации и фактического места жительства;
  • цена иска – оценочная стоимость доли совместно нажитого имущества;
  • изложение обстоятельств – дата смерти супруга, перечень имущества, суть спорной ситуации;
  • требование к суду – выделить долю мужа/жены в совместной собственности и признать имущественные права истца на эту собственность;
  • перечень прилагаемых документов;
  • дата подачи искового заявления.

К исковому заявлению прилагается свидетельство о браке и смерти супруга, брачный договор (если он есть), завещание (если составлялось), правоустанавливающие документы на спорное имущество. Могут быть приложены и иные бумаги, имеющие отношение к делу.

Отказ от супружеской доли в наследстве

Доля пережившего мужа/жены может быть включена в состав наследственной массы только в том случае, когда он/она напишет заявление об отказе от выдела имущества из совместно нажитого.

Возможность отказаться от выдела предусмотрена ст. 9 и ст. 236 ГК РФ. Написание такого заявления подразумевает, в том числе, и отказ от права собственности на это имущество.

Нотариус не вправе препятствовать написанию отказа. В его обязанности входит лишь разъяснение законодательной базы и юридических последствий такого заявления. На основании этой бумаги нотариус включит долю пережившего супруга в общую наследственную массу и разделит ее между всеми наследниками в стандартном порядке.


Если подобное заявление отсутствует, нотариус не имеет правомочий на включение супружеской доли в состав наследственной массы. Однако иногда жена/муж пишут заявление о том, что в составе наследства нет совместного имущества супругов. Судебная практика имеет немало примеров, где такое заявление оспаривалось.

Корректировка доли пережившего супруга в наследстве

В общем порядке совместное имущество супругов делится поровну. Однако законодательно предусмотрены ситуации, при которых доля может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.

В соответствии со ст. 39 СК РФ, основаниями для корректировки могут стать:

  • наличие у супругов детей, не достигших совершеннолетия;
  • нетрудоспособность мужа/жены;
  • причинение мужем/женой ущерба семье.

К последнему пункту можно отнести злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами, игроманию, уклонение от получения дохода, безучастие в жизни семьи и т.д.

При возникновении вопросов или спорных ситуаций обращайтесь за юридической консультацией. Получить бесплатную правовую помощь можно на нашем сайте.

Теперь вы знаете, как происходит выделение супружеской доли в наследстве по закону после смерти супруга. Не всегда удается решить вопрос мирным путем. Если потребуется обращение в суд, без помощи грамотного юриста не обойтись.